Образец надзорной жалобы на обвинительный приговор и кассационное определение

Надзорная жалоба на приговор и кассационное определение (ст. 124 УК РФ)

Надзорная жалоба на приговор и кассационное определение (ст. 124 УК РФ)

Скачать документ в формате PDF

Скачать документ в формате DOC

Это образец. Он не может быть применен ко всем делам.

в интересах ___________________

Н А Д З О Р Н А Я Ж А Л О Б А.

(в порядке ст.ст.412.1- 412.11 УПК РФ)

19 октября 20ХХ года приговором _____ районного суда г.____ П…, 13 июня 1979 года рождения, уроженец г.Рославль……признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.124 ч.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2-х лет лишение свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное П. наказание суд постановил считать условным.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ, на П. возложена обязанность не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Также с П. взыскано в пользу потерпевших К.и К. .А. по 100 000 рублей каждому, в счет возмещения морального вреда.

10 декабря 20ХХ года кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам _____ областного суда вышеуказанный приговор отменен за мягкостью назначенного наказания и дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Состоявшиеся судебные решения вынесены с существенными нарушениями уголовно процессуального закона, в связи с чем подлежат отмене, а уголовное дело прекращению.

Судами первой и кассационной инстанции было установлено, что П. должен быть привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст.124 УК РФ. Данный вывод противоречит обстоятельствам дела и нарушает уголовно процессуальный закон.

Судом первой инстанции установлено, что в материалах дела имеется неотмененное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении П.

22 апреля 20ХХ года заместителем начальника отдела СЧ СУ при УВД по _______ области майором юстиции К. вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования. В данном постановлении указано: « Учитывая вышеизложенное, в действиях П. отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст.124 ч.2 УК РФ…». В связи с вышеизложенным было постановлено: « Прекратить уголовное преследование в отношении подозреваемого П … по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ».

При этом необходимо отметить, что постановление о прекращении уголовного преследования в отношении П. вынесено по тому же обвинению( по ст.124 ч.2 УК РФ) и по тем же обстоятельствах(иные обстоятельства в суде не рассматривались), которые установлены и в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Вынося обвинительный приговор по статье уголовного закона, по которой имеется неотмененное постановление о прекращении уголовного преследования, суд вышел за пределы своих полномочий. Сторона обвинения отказалась от уголовного преследования П. по ч.2 ст.124 УК РФ еще на стадии предварительного расследования. На стадиях судебного разбирательства и кассационного рассмотрения позиция стороны обвинения – об отсутствии в действиях П. состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ – не изменилась.

Таким образом, судом первой инстанции был постановлен приговор по обвинению, от которого сторона обвинения отказалась еще на стадии предварительного расследования, и которое не было поддержано стороной обвинения в суде.

Сторона защиты исходит из положений Постановления Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 года №1-П, вынесенного в связи с обращением гражданки И.П Смирновой и запросом Верховного Суда РФ. В вышеуказанном постановлении указано, что на суд, как на орган правосудия не может возлагаться выполнение несвойственной ему функции уголовного преследования, тем более при наличии неотмененного акта следствия об отказе от уголовного преследования. Иное толкование норм процессуального права противоречит конституционному принципу разделения функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга.

Сложившаяся судебная практика, в том числе и обобщенная Верховным Судом Российской Федерации подтверждает, незаконность и необоснованность вывода судов первой и кассационной инстанции о виновности П. по ст.124 ч.2 УК РФ.

Довод суда о том, что изменение квалификации с ч.2 ст.293 УК РФ на ч.2 ст.124 УК РФ не ухудшает положения подсудимого , следует признать несостоятельным. Данный довод мог быть принят как законный и обоснованный при изменении судом обвинения в сторону улучшения положения подсудимого, но при условии, применения судом норм материального права, по которым уголовное преследование не было прекращено.

Совокупность допущенных нарушений уголовно-процессуального закона при постановлении обжалуемых судебных решений влечет отмену состоявшихся судебных решений.

Основываясь на вышеизложенном и руководствуясь ст.412.1-412.11 УПК РФ

Приговор _______ районного суда г. _____ от 19 октября 2009 года в отношении П.. и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам _______ областного суда от 10 декабря 2009 года отменить, дело производством прекратить.

Надзорная жалоба на обвинительный приговор и кассационное определение

Надзорная жалоба на обвинительный приговор и кассационное определение

Скачать документ в формате PDF

Скачать документ в формате DOC

Это образец. Он не может быть применен ко всем делам.

в интересах ___________________

Н А Д З О Р Н А Я Ж А Л О Б А

Приговором _____ суда от 20 апреля 200_ года Ж. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 232 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к отбытию назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Определением судебной коллегии по уголовным делам ___ областного суда от 03 марта 200_ года приговор изменен, окончательное наказание Ж. назначено в виде девяти лет лишения свободы.

Приговор от 20.04.200_ г. и кассационное определение от 03.03.200_ г. подлежат отмене вследствие допущенных судами первой и кассационной инстанций нарушений уголовно-процессуального закона.

Перечень изложенных ниже обстоятельств, свидетельствующих о незаконности и необоснованности состоявшихся судебных решений, не является исчерпывающим. В настоящей жалобе отражены лишь те нарушения уголовно-процессуального закона, каждое из которых для адресата доказывания, в случае его (адресата) объективности и непредвзятости, явится безусловным основанием для отмены состоявшихся судебных решений.

  1. В подготовительной части судебного заседания защитой был заявлен отвод председательствующему по мотиву его заинтересованности в исходе рассматриваемого уголовного дела, поскольку еще на стадии предварительного следствия, 22 октября 200_ года, федеральный судья ___суда Ш-н вынес постановление о разрешении производства выемки сведений о входящих и исходящих телефонных соединениях Ж. (Т._., л. д. _). Разумеется, сам по себе факт вынесения дозволяющего постановления на досудебной стадии судьёй, который впоследствии рассматривает уголовное дело по существу, не нарушает какие-либо процессуальные нормы. Основанием для заявления отвода послужили иные обстоятельства. В частности, в описательно-мотивировочной части постановления судья Ш-н указал буквально следующее: «Ж., 16 сентября 200_ года, примерно с 14 часов 59 минут по 15 часов 03 минуты, находясь возле дома № ___ по ул. ______________ ___ района г. ____, передала за ___ рублей гр. Л., действовавшему на законных основаниях при проведении проверочной закупки, наркотическое средство гашиш, общей массой __ г, т. е. покушалась на незаконный сбыт указанного наркотического средства. Однако довести свой преступный умысел Ж. до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как наркотическое средство гашиш, общей массой __ г было 16 сентября 200_ года добровольно выдано гр. Л. сотрудникам УФСКН России по ___ области и, таким образом, изъято из незаконного оборота…».

Текст постановления не допускает двоякого толкования ― в нем отсутствуют отсылочные формулировки, дистанцирующие суд от обвинения, такие как «Согласно предъявленному обвинению, Ж.», «Органами предварительного следствия Ж. обвиняется в том, что…» и т. п.

Судья Ш-н от своего имени еще 22 октября 200_ года установил факт покушения Ж. на сбыт наркотических средств 16 сентября 200_ года и, тем самым, выразил свое мнение по существу предъявленного обвинения (в части).

При таких обстоятельствах, председательствующий, вне зависимости от мотивов, по которым на досудебной стадии им было высказано утверждение о причастности Ж. к незаконному обороту наркотических средств, в силу требований ч. 1 ст. 62 УПК РФ был обязан устраниться от участия в производстве по уголовному делу, чего не произошло. Заявление защиты об отводе также осталось без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным делам _____ областного суда фактически уклонилась от оценки приведённых выше доводов, указав следующее: «Доводы жалоб о том, что при этом в постановлении судьи признана доказанной вина Ж. по эпизоду от 16 сентября 200_ года противоречат постановлению о разрешении производства выемки от 22 октября 200_ года (т. _ л. д. _)».

При ознакомлении с текстом кассационного определения обращает на себя внимание следующее.

Во-первых, судебная коллегия опровергла доводы, ею же самой и надуманные, поскольку кассационная жалоба не содержала утверждений о наличии в постановлении от 22.10.200_ г. факта признания доказанности вины Ж. ― речь шла о высказывании судьей мнения по существу предъявленного обвинения на стадии, когда высказывание такого мнения недопустимо.

Во-вторых, указывая на противоречие доводов кассационной жалобы тексту постановления от 22.10.200_ г., судебная коллегия уклонилась от обоснования данного утверждения, что само по себе не случайно ― содержание постановления от 22.10.200) г. не позволяет толковать его двояко: оно полностью подтверждает доводы защиты.

Таким образом, приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что Ж. оказалась лишенной права на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом (ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод), что в силу взаимосвязанных и взаимодополняющих положений ст. 1, 15, 61, 62, 64, 65, 379, 409 УПК РФ, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену состоявшихся судебных решений.

  1. В соответствии с ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Эта позиция нашла также закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре»: в силу ст. 297 УПК РФ приговор должен быть основан лишь на тех доказательствах, которые в соответствии со ст. 240 УПК РФ были непосредственно исследованы в судебном заседании (п. 2).

В обжалуемом приговоре имеется ссылка на оглашенные в суде показания свидетеля Ш. Между тем, протокол допроса свидетеля Ш. (Т. _., л. д. 187, 188) в суде не оглашался.

Необходимо отметить, что протокол судебного заседания содержит сведения об оглашении протокола допроса Ш. В связи с этим в замечаниях на протокол судебного заседания защитой выражалась надежда на то, что допущенная ошибка носит технический характер и указывалось, что в случае возникновения у адресата обращения сомнений в правильности замечаний, их устранение достижимо путем ознакомления с прилагаемой аудиозаписью судебного заседания (11 мин. 14 сек. – 24 мин. 10 сек.), произведённой в порядке и на основании ч. 5 ст. 241 УПК РФ и ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», из которой видно, что ходатайство об оглашении показаний свидетеля Ш. в судебном заседании не обсуждалось и не разрешалось, и протокол допроса свидетеля Ш. в суде не оглашался.

Замечания на протокол судебного заседания неоднократно возвращались защите без рассмотрения по надуманным основаниям, в результате чего уголовное дело дважды снималось в кассационного рассмотрения по причине смоделированной председательствующим неопределённости относительно процессуальной судьбы оспариваемого фрагмента протокола судебного заседания.

В конечном итоге, после второго снятия с кассационного рассмотрения, замечания на протокол были всё же рассмотрены, но, невзирая на с очевидностью выявленную фальсификацию протокола, отклонены.

Необходимо отметить, что аудиозапись судебного заседания, приобщённая к ходатайству об удостоверении замечаний на протокол судебного заседания, была возвращена судьей Ш-ном защите совместно с нерассмотренным ходатайством, однако, данная запись в настоящее время всё же находится в материалах дела после её направления непосредственно в УСК-2.

Судебная коллегия по уголовным делам, признавая отклонение замечаний на протокол судебного заседания правомерным, указала, что «…по смыслу закона, в данном случае не вправе исследовать представленную стороной защиты аудиозапись». Кассационное определение не содержит ссылок на закон, смысл которого имелся в виду судебной коллегией по уголовным делам. Во всяком случае, речь не могла идти об уголовно-процессуальном законе, поскольку это противоречило бы общеобязательным правовым позициям, выраженным Конституционным Судом РФ (в числе прочих, Определение от 25 января 2007 г. № 137-О-О). Важно иное: в результате, игнорируя очевидные факты и уклонившись от их оценки, судебная коллегия по уголовным делам признала протокол судебного заседания достоверным.

Доводя указанную информацию до суда надзорной инстанции, защита осознает, что допущенное искажение содержания протокола судебного заседания включает в себя три составляющие:

― бесчестность представителей судейского корпуса (Кодекс судейской этики, вводная часть);

― фальсификация протокола (Уголовный кодекс РФ);

― процессуальное нарушение, влекущее отмену судебного решения (Уголовно-процессуальный кодекс РФ).

Защите известен порядок рассмотрения и разрешения каждого из затрагиваемых вопросов, соответственно, в рамках настоящего обращения подлежит рассмотрению лишь нарушение уголовно-процессуального закона.

В этой связи юридически значимым в ходе надзорного обжалования состоявшихся судебных решений, является то обстоятельство, что обжалуемый приговор основан на доказательствах, не исследованных в ходе судебного разбирательства, что является самостоятельным основанием для отмены состоявшегося судебного решения.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 402-412 УПК РФ

П Р О Ш У :

Приговор ___ суда от 20 апреля 200_ года и кассационное определение от 03 марта 200_ года в отношении Ж. отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Образец надзорной жалобы на обвинительный приговор и кассационное определение

Приговором _____ суда от 20 апреля 200_ года Ж. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 232 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к отбытию назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Определением судебной коллегии по уголовным делам ___ областного суда от 03 марта 200_ года приговор изменен, окончательное наказание Ж. назначено в виде девяти лет лишения свободы.

Приговор от 20.04.200_ г. и кассационное определение от 03.03.200_ г. подлежат отмене вследствие допущенных судами первой и кассационной инстанций нарушений уголовно-процессуального закона.

Перечень изложенных ниже обстоятельств, свидетельствующих о незаконности и необоснованности состоявшихся судебных решений, не является исчерпывающим. В настоящей жалобе отражены лишь те нарушения уголовно-процессуального закона, каждое из которых для адресата доказывания, в случае его (адресата) объективности и непредвзятости, явится безусловным основанием для отмены состоявшихся судебных решений.

  1. В подготовительной части судебного заседания защитой был заявлен отвод председательствующему по мотиву его заинтересованности в исходе рассматриваемого уголовного дела, поскольку еще на стадии предварительного следствия, 22 октября 200_ года, федеральный судья ___суда Ш-н вынес постановление о разрешении производства выемки сведений о входящих и исходящих телефонных соединениях Ж. (Т._., л. д. _). Разумеется, сам по себе факт вынесения дозволяющего постановления на досудебной стадии судьёй, который впоследствии рассматривает уголовное дело по существу, не нарушает какие-либо процессуальные нормы. Основанием для заявления отвода послужили иные обстоятельства. В частности, в описательно-мотивировочной части постановления судья Ш-н указал буквально следующее: «Ж., 16 сентября 200_ года, примерно с 14 часов 59 минут по 15 часов 03 минуты, находясь возле дома № ___ по ул. ______________ ___ района г. ____, передала за ___ рублей гр. Л., действовавшему на законных основаниях при проведении проверочной закупки, наркотическое средство гашиш, общей массой __ г, т. е. покушалась на незаконный сбыт указанного наркотического средства. Однако довести свой преступный умысел Ж. до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как наркотическое средство гашиш, общей массой __ г было 16 сентября 200_ года добровольно выдано гр. Л. сотрудникам УФСКН России по ___ области и, таким образом, изъято из незаконного оборота…».

Текст постановления не допускает двоякого толкования ― в нем отсутствуют отсылочные формулировки, дистанцирующие суд от обвинения, такие как «Согласно предъявленному обвинению, Ж.», «Органами предварительного следствия Ж. обвиняется в том, что…» и т. п.

Судья Ш-н от своего имени еще 22 октября 200_ года установил факт покушения Ж. на сбыт наркотических средств 16 сентября 200_ года и, тем самым, выразил свое мнение по существу предъявленного обвинения (в части).

При таких обстоятельствах, председательствующий, вне зависимости от мотивов, по которым на досудебной стадии им было высказано утверждение о причастности Ж. к незаконному обороту наркотических средств, в силу требований ч. 1 ст. 62 УПК РФ был обязан устраниться от участия в производстве по уголовному делу, чего не произошло. Заявление защиты об отводе также осталось без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным делам _____ областного суда фактически уклонилась от оценки приведённых выше доводов, указав следующее: «Доводы жалоб о том, что при этом в постановлении судьи признана доказанной вина Ж. по эпизоду от 16 сентября 200_ года противоречат постановлению о разрешении производства выемки от 22 октября 200_ года (т. _ л. д. _)».

При ознакомлении с текстом кассационного определения обращает на себя внимание следующее.

Во-первых, судебная коллегия опровергла доводы, ею же самой и надуманные, поскольку кассационная жалоба не содержала утверждений о наличии в постановлении от 22.10.200_ г. факта признания доказанности вины Ж. ― речь шла о высказывании судьей мнения по существу предъявленного обвинения на стадии, когда высказывание такого мнения недопустимо.

Во-вторых, указывая на противоречие доводов кассационной жалобы тексту постановления от 22.10.200_ г., судебная коллегия уклонилась от обоснования данного утверждения, что само по себе не случайно ― содержание постановления от 22.10.200) г. не позволяет толковать его двояко: оно полностью подтверждает доводы защиты.

Таким образом, приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что Ж. оказалась лишенной права на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом (ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод), что в силу взаимосвязанных и взаимодополняющих положений ст. 1, 15, 61, 62, 64, 65, 379, 409 УПК РФ, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену состоявшихся судебных решений.

  1. В соответствии с ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Эта позиция нашла также закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре»: в силу ст. 297 УПК РФ приговор должен быть основан лишь на тех доказательствах, которые в соответствии со ст. 240 УПК РФ были непосредственно исследованы в судебном заседании (п. 2).

В обжалуемом приговоре имеется ссылка на оглашенные в суде показания свидетеля Ш. Между тем, протокол допроса свидетеля Ш. (Т. _., л. д. 187, 188) в суде не оглашался.

Необходимо отметить, что протокол судебного заседания содержит сведения об оглашении протокола допроса Ш. В связи с этим в замечаниях на протокол судебного заседания защитой выражалась надежда на то, что допущенная ошибка носит технический характер и указывалось, что в случае возникновения у адресата обращения сомнений в правильности замечаний, их устранение достижимо путем ознакомления с прилагаемой аудиозаписью судебного заседания (11 мин. 14 сек. – 24 мин. 10 сек.), произведённой в порядке и на основании ч. 5 ст. 241 УПК РФ и ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», из которой видно, что ходатайство об оглашении показаний свидетеля Ш. в судебном заседании не обсуждалось и не разрешалось, и протокол допроса свидетеля Ш. в суде не оглашался.

Замечания на протокол судебного заседания неоднократно возвращались защите без рассмотрения по надуманным основаниям, в результате чего уголовное дело дважды снималось в кассационного рассмотрения по причине смоделированной председательствующим неопределённости относительно процессуальной судьбы оспариваемого фрагмента протокола судебного заседания.

В конечном итоге, после второго снятия с кассационного рассмотрения, замечания на протокол были всё же рассмотрены, но, невзирая на с очевидностью выявленную фальсификацию протокола, отклонены.

Необходимо отметить, что аудиозапись судебного заседания, приобщённая к ходатайству об удостоверении замечаний на протокол судебного заседания, была возвращена судьей Ш-ном защите совместно с нерассмотренным ходатайством, однако, данная запись в настоящее время всё же находится в материалах дела после её направления непосредственно в УСК-2.

Судебная коллегия по уголовным делам, признавая отклонение замечаний на протокол судебного заседания правомерным, указала, что «…по смыслу закона, в данном случае не вправе исследовать представленную стороной защиты аудиозапись». Кассационное определение не содержит ссылок на закон, смысл которого имелся в виду судебной коллегией по уголовным делам. Во всяком случае, речь не могла идти об уголовно-процессуальном законе, поскольку это противоречило бы общеобязательным правовым позициям, выраженным Конституционным Судом РФ (в числе прочих, Определение от 25 января 2007 г. № 137-О-О). Важно иное: в результате, игнорируя очевидные факты и уклонившись от их оценки, судебная коллегия по уголовным делам признала протокол судебного заседания достоверным.

Доводя указанную информацию до суда надзорной инстанции, защита осознает, что допущенное искажение содержания протокола судебного заседания включает в себя три составляющие:

― бесчестность представителей судейского корпуса (Кодекс судейской этики, вводная часть);

― фальсификация протокола (Уголовный кодекс РФ);

― процессуальное нарушение, влекущее отмену судебного решения (Уголовно-процессуальный кодекс РФ).

Защите известен порядок рассмотрения и разрешения каждого из затрагиваемых вопросов, соответственно, в рамках настоящего обращения подлежит рассмотрению лишь нарушение уголовно-процессуального закона.

В этой связи юридически значимым в ходе надзорного обжалования состоявшихся судебных решений, является то обстоятельство, что обжалуемый приговор основан на доказательствах, не исследованных в ходе судебного разбирательства, что является самостоятельным основанием для отмены состоявшегося судебного решения.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 402-412 УПК РФ

П Р О Ш У :

Приговор ___ суда от 20 апреля 200_ года и кассационное определение от 03 марта 200_ года в отношении Ж. отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Оцените статью:
[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]
Добавить комментарий